日常生活中,人們有時會把"專利”和“專利申請”兩個概念混淆使用,比如有些人在其專利申請尚未授權(quán)的時候即聲稱自己有專利。
他雖然遞交了專利申請,但并未就其所請求保護(hù)的技術(shù)范圍獲得占實(shí)施權(quán)。很明顯,這兩個概念所代表的兩種結(jié)果之間的差距是的。
專利作為一種無形資產(chǎn),具有的商業(yè)價(jià)值,是提升企業(yè)競爭力的重要手段。
企業(yè)將科研成果申請專利,是企業(yè)實(shí)施專利戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。
專利的質(zhì)量與數(shù)量是企業(yè)創(chuàng)新能力和核心競爭能力的體現(xiàn),是企業(yè)在該行業(yè)身份及地位的象征。
企業(yè)通過應(yīng)用專利制度可以獲得長期的利益回報(bào)。
按照專利法的基本原則,對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。當(dāng)出現(xiàn)兩個或兩個以上的人就同一發(fā)明創(chuàng)造分別提出專利申請的情況時,有兩種處理的原則:一個是先發(fā)明原則,一個是先申請?jiān)瓌t。
但由于在采取此項(xiàng)原則時,在確定誰是先發(fā)明人的問題上往往會遇到很多實(shí)際困難,因此,世界上只有美國、加拿大和菲律賓等少數(shù)國家采用這種原則。